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典型案例

知識產(chǎn)權(quán)典型案例

一、知識產(chǎn)權(quán)民事案件(7件)

1、上海世博會法國館高架立體建筑物發(fā)明專利案
  
  王群訴上海世博會法國館、中國建筑第八工程局有限公司侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛上訴案【上海市高級人民法院(2010)滬高民三(知)終字第83號民事判決書】
  
  【案情摘要】原告王群以被告上海世博會法國館(以下簡稱法國館)、中國建筑第八工程局有限公司(以下簡稱中建八局)建造的上海世博會法國館建筑物侵犯其高架立體建筑物發(fā)明專利權(quán)為由,向上海市第一中級人民法院起訴請求判令兩被告停止侵權(quán)行為、賠償損失、消除影響。一審法院認為,法國館建筑物內(nèi)的房間均設(shè)置在坡道的表面,而未延伸至坡道的四周空間,這與原告專利權(quán)利要求1中記載的技術(shù)特征之一空間支架四周空間及表面設(shè)置有若干房屋單元既不相同,也不等同。根據(jù)專利說明書的記載,本發(fā)明的有益效果即在于擴張單位建設(shè)用地面積上的建筑面積,改善居住的交流性和舒適度,而實現(xiàn)上述發(fā)明目的和效果的技術(shù)手段就是將房屋布置在空間支架的四周空間。而法國館建筑物恰恰僅在坡道表面設(shè)置有房間,該建造方式不足以實現(xiàn)原告在專利文件中所描述的拓展建筑空間的功能和效果。故兩被告建造、使用法國館建筑物的行為不構(gòu)成對原告專利權(quán)的侵犯。遂判決駁回王群的訴訟請求。一審判決后,王群提起上訴。上海市高級人民法院二審認為一審法院有關(guān)侵權(quán)定性的認定正確,遂判決駁回上訴、維持原判。
  
  【典型意義】本案是上海世博會期間涉世博的專利侵權(quán)案件,受到社會的廣泛關(guān)注。審理法院經(jīng)現(xiàn)場勘驗法國館的被訴侵權(quán)技術(shù)特征,依法準(zhǔn)確解釋專利權(quán)利要求,做出了法國館未構(gòu)成專利侵權(quán)的判決。本案判決體現(xiàn)了人民法院依法平等保護當(dāng)事人權(quán)益的司法原則,維護了上海世博會的正常運行秩序,獲得了良好的社會效果。

 

2、鱷魚商標(biāo)案
  
 ?。ǚ▏├扑固毓煞萦邢薰荆?/span>LACOSTE)訴(新加坡)鱷魚國際機構(gòu)私人有限公司(CROCODILEINTERNATIONALPTELTD)、上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛上訴案【最高人民法院(2009)民三終字第3號民事判決書】
  
  【案情摘要】(法國)拉科斯特股份有限公司(LACOSTE)(以下簡稱拉科斯特公司)創(chuàng)辦于1933年,同年在法國注冊鱷魚圖形商標(biāo)。1980年至1999年,拉科斯特公司在中國注冊了第141103號、第879258號、第1318589鱷魚圖形商標(biāo)及第940231鱷魚圖形+LACOSTE”商標(biāo),前述注冊商標(biāo)分別核定使用在第25類和第18類相關(guān)商品上。拉科斯特公司產(chǎn)品于1984年正式進入中國,1994年在中國上海設(shè)立第一個專柜。(新加坡)鱷魚國際機構(gòu)私人有限公司(CROCODILEINTERNATIONALPTELTD)(以下簡稱鱷魚國際公司)前身系陳賢進于1943年在新加坡創(chuàng)辦的利生民公司,1983年更名為現(xiàn)名稱。利生民公司于1949年申請并于1951年在新加坡獲準(zhǔn)注冊了“crocodile+鱷魚圖形商標(biāo)。1951年,利生民公司在第25類商品上分別在新加坡、香港注冊了鱷魚圖形商標(biāo)。1952年至1954年,利生民公司在第25類商品上分別在印度、沙撈越、沙巴(洲)、馬來西亞等國家和地區(qū)注冊了鱷魚圖形商標(biāo)。1959年,利生民公司在日本注冊了鱷魚圖形商標(biāo)。1961年至2003年,鱷魚國際公司分別在文萊、印度尼西亞、斯里蘭卡、韓國、中國臺灣、泰國、蒙古、尼泊爾、朝鮮、摩洛哥、沙特阿拉伯、斐濟等國家和地區(qū)在第25類商品上注冊了鱷魚圖形商標(biāo)。鱷魚國際公司于1994年在中國上海開設(shè)第一個專賣店,于1993年、1994年向中國大陸申請注冊了“CARTELO及鱷魚圖形商標(biāo),使用商品分別為第25類和第18類。利生民公司曾于1969年在日本大阪提起民事訴訟,指控拉科斯特公司的銷售商侵犯其商標(biāo)權(quán)。1973年雙方在大阪高等法院達成和解,利生民公司同意拉科斯特公司在日本注冊鱷魚圖形商標(biāo)。1983617,雙方簽訂和解協(xié)議。1995年,拉科斯特公司發(fā)現(xiàn)鱷魚國際公司在中國建立了多家店面,其招牌上印有寫實風(fēng)格的鱷魚圖形,銷售標(biāo)有鱷魚圖形商標(biāo)的服裝產(chǎn)品。2000511,拉科斯特公司以鱷魚國際公司侵犯其注冊商標(biāo)權(quán)為由提起訴訟。
  
  北京市高級人民法院一審認為,根據(jù)本案查明的事實,鱷魚國際公司之行為不同于刻意仿冒名牌奢侈品的假冒行為,其在主觀上并無利用拉科斯特公司的品牌聲譽,造成消費者混淆、誤認之故意;鱷魚國際公司的系列商標(biāo)標(biāo)識經(jīng)過在中國大陸市場上大規(guī)模、長時間使用后,客觀上也已經(jīng)建立起特定的商業(yè)聲譽。而且,被訴侵權(quán)產(chǎn)品標(biāo)示的并非僅為鱷魚圖形,還標(biāo)有“CARTELO”“CARTELO及圖,所有這些作為一個整體,使得被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有了整體識別性,能夠有效地與其他標(biāo)有鱷魚形象的商品相區(qū)別。有鑒于此,根據(jù)整體比對、綜合判斷的原則,拉科斯特公司與鱷魚國際公司的系列商標(biāo)標(biāo)識作為整體,二者之間已經(jīng)形成了顯著性的區(qū)別特征。兩者無論在實際購買商品時還是在商品售出后使用中均不會導(dǎo)致消費者的混淆和誤認。鱷魚國際公司在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上單獨使用鱷魚圖形的行為,亦不侵犯拉科斯特公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。遂判決駁回拉科斯特公司的訴訟請求。拉科斯特公司不服一審判決,提起上訴。最高人民法院于20101229作出二審判決,駁回上訴,維持原判。
  
  【典型意義】本案系法國鱷魚與新加坡鱷魚系列商標(biāo)糾紛案中最為業(yè)界關(guān)注的一起,最高人民法院通過對此案的裁判,明確了此類具有復(fù)雜歷史淵源的案件的裁判原則,對各級人民法院裁判此類案件具有重要指導(dǎo)意義。在該案中,最高人民法院指出,侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)意義上的商標(biāo)近似應(yīng)當(dāng)是指混淆性近似,即足以造成市場混淆的近似。由于不同案件訴爭標(biāo)識涉及情況的復(fù)雜性,認定商標(biāo)近似除通常要考慮其構(gòu)成要素的近似程度外,還需要根據(jù)案件的具體情況,綜合考慮被訴侵權(quán)人的主觀意圖、注冊商標(biāo)與訴爭標(biāo)識使用的歷史和現(xiàn)狀等其他相關(guān)因素,在此基礎(chǔ)上認定訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成混淆性近似。
  
3
、伊萊利利公司吉西他濱及吉西他濱鹽酸鹽專利案
  
 ?。绹┮寥R利利公司訴江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛上訴案【最高人民法院(2009)民三終字第6號民事判決書】
  
  【案情摘要】(美國)伊萊利利公司(以下簡稱伊萊利利公司)的三項專利構(gòu)成生產(chǎn)制備吉西他濱鹽酸鹽和吉西他濱的完整技術(shù)方案,專利一是取得中間體β異頭物富集的核苷的方法,已經(jīng)被宣告全部無效。專利二是提純和分離富含β異頭物核苷的混合物的方法。專利三是制備吉西他濱鹽酸鹽的方法。伊萊利利公司向江蘇省高級人民法院提起訴訟稱,江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱豪森公司)未經(jīng)許可使用涉案專利方法制備了吉西他濱和吉西他濱鹽酸鹽并對該產(chǎn)品進行了促銷,構(gòu)成侵權(quán),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。請求判令豪森公司停止侵犯專利權(quán)的行為、賠償其經(jīng)濟損失、公開賠禮道歉,消除不良影響、承擔(dān)本案的訴訟費用以及其他合理費用。
  
  一審法院從江蘇省藥品監(jiān)督管理局調(diào)取了豪森公司的相關(guān)申報材料,經(jīng)與豪森公司提供的報批資料核對,兩者的生產(chǎn)工藝名稱、內(nèi)容一致。申報材料中對甲磺酸酯10α/10β的比例沒有記載,一審法院委托進行了鑒定,鑒定結(jié)論為豪森公司所處理的關(guān)鍵混合物與涉案專利不同,判決駁回了伊萊利利公司的訴訟請求。最高人民法院二審認為鑒定結(jié)論的推定具有事實基礎(chǔ),應(yīng)當(dāng)予以采信。由于伊萊利利公司起訴時提交了豪森公司生產(chǎn)的鹽酸吉西他濱藥品,但并沒有證明豪森公司實際生產(chǎn)了β異頭物富集的核苷,而且,并非只有β異頭物富集的核苷可以制備得到鹽酸吉西他濱,因此,即使根據(jù)《中華人民共和國專利法》(1992修正)第六十條第二款的規(guī)定,10α/10β的比例的舉證責(zé)任也應(yīng)當(dāng)由伊萊利利公司負擔(dān),而不應(yīng)當(dāng)?shù)怪糜珊郎境袚?dān)。判決維持一審判決。
  
  【典型意義】涉及生物、化工、醫(yī)藥等高新技術(shù)領(lǐng)域的專利糾紛案件越來越多,專業(yè)技術(shù)的事實認定以及被訴侵權(quán)技術(shù)方案的查明成為難點和焦點。在藥品監(jiān)督管理部門備案的被訴侵權(quán)藥品生產(chǎn)工藝材料中有關(guān)技術(shù)內(nèi)容記載不具體的情況下,雙方當(dāng)事人往往對能否通過推定查明該技術(shù)內(nèi)容發(fā)生爭議。本案中,二審法院根據(jù)化學(xué)理論基本知識、結(jié)合專利說明書、被訴侵權(quán)人提交的補充確證實驗結(jié)論以及雜志發(fā)表論文披露的技術(shù)內(nèi)容等證據(jù),認定鑒定結(jié)論關(guān)于被訴侵權(quán)技術(shù)方案中相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的推定具有事實基礎(chǔ),一審法院采信鑒定結(jié)論并無不當(dāng)。本案明確了只要有充分的事實基礎(chǔ),并不排斥通過推定查明被控侵權(quán)技術(shù)方案中的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容。同時強調(diào)指出,只是在涉及新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利的侵權(quán)糾紛中,才由被訴侵權(quán)人承擔(dān)證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的舉證責(zé)任。

 

4天府可樂配方及生產(chǎn)工藝商業(yè)秘密案
  
  中國天府可樂集團公司(重慶)訴重慶百事天府飲料有限公司、百事(中國)投資有限公司侵犯技術(shù)秘密糾紛案【重慶市第五中級人民法院(2009)渝五中法民初字第299號民事判決書】
  
  【案情摘要】天府可樂濃縮液乙料的成分、配方及其生產(chǎn)工藝是屬于天府可樂配方中的核心部分,原為中國天府可樂集團公司(重慶)(以下簡稱天府可樂集團)的前身重慶飲料廠與四川省中藥研究所合作研究生產(chǎn),雙方均采取了保密措施,后天府可樂集團給付后者25萬元人民幣而成為該技術(shù)成果的權(quán)利人。天府可樂集團與美國百事公司的子公司肯德基國際控股公司于19941月簽訂合資合同,合資設(shè)立重慶百事天府飲料有限公司(以下簡稱百事天府公司),約定了雙方出資、合資公司生產(chǎn)天府可樂飲料和濃縮液、天府商標(biāo)作價人民幣350萬元轉(zhuǎn)讓給合資公司并就此另行簽訂合同、糾紛協(xié)商不能解決則提交仲裁等內(nèi)容。19948月,經(jīng)驗資報告驗證,天府可樂集團投入百事天府公司的資本包括土地使用權(quán)、房屋及建筑物、機器設(shè)備。百事天府公司使用天府可樂配方及生產(chǎn)工藝生產(chǎn)天府可樂飲料及濃縮液,并將其視為商業(yè)秘密,天府可樂集團知悉該使用。20063月,天府可樂集團簽訂協(xié)議將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給百事(中國)投資有限公司(以下簡稱百事(中國)公司),并約定糾紛協(xié)商不能解決則提交仲裁。天府可樂集團起訴請求法院確認天府可樂配方及其生產(chǎn)工藝商業(yè)秘密屬于其所有,判決百事天府公司立即停止使用涉案商業(yè)秘密,立即歸還涉案商業(yè)秘密的技術(shù)檔案,判決兩被告共同賠償其損失100萬元。
  
  重慶市第五中級人民法院一審認為,提交仲裁的糾紛屬于合同糾紛,本案是商業(yè)秘密權(quán)的確認之訴和侵權(quán)之訴,依法可以向有管轄權(quán)的法院提起;天府可樂濃縮液乙料的成分、配方及其生產(chǎn)工藝構(gòu)成商業(yè)秘密;合資合同和驗資報告沒有表明涉案商業(yè)秘密作為注冊資本投入合資企業(yè),結(jié)合雙方合資的事實,僅依據(jù)天府可樂集團合資期間知悉和同意百事天府公司使用涉案商業(yè)秘密,不足以證明天府可樂集團同意將涉案商業(yè)秘密作為注冊資本投入到百事天府公司;但應(yīng)當(dāng)認為天府可樂集團許可百事天府公司使用該商業(yè)秘密;合資合同沒有約定許可使用費用,至本案糾紛發(fā)生天府可樂集團也沒有向百事天府公司主張過使用費,應(yīng)當(dāng)認為天府可樂集團許可百事天府公司免費使用。在本案判定之前百事天府公司對涉案商業(yè)秘密的使用不構(gòu)成侵權(quán)?,F(xiàn)在天府可樂集團以權(quán)利人身份明確表示不再同意百事天府公司使用涉案商業(yè)秘密,并表示不愿意協(xié)商許可問題,其請求應(yīng)予支持。據(jù)此,法院判決確認天府可樂集團是涉案商業(yè)秘密的權(quán)利人,百事天府公司停止使用涉案商業(yè)秘密并返還其從天府可樂集團取得的與涉案商業(yè)秘密有關(guān)的資料,駁回其他訴訟請求。
  
  【典型意義】對于飲料企業(yè)來說,其產(chǎn)品配方及生產(chǎn)工藝構(gòu)成企業(yè)的核心資產(chǎn),本案的審理既關(guān)乎天府可樂這一民族品牌的生存和發(fā)展,也關(guān)乎到貫徹對外開放政策、維護良好投資環(huán)境等問題,受到廣泛關(guān)注。在審理中,雙方當(dāng)事人圍繞案件管轄、請求保護的技術(shù)是否構(gòu)成商業(yè)秘密及其權(quán)利歸屬、是否侵權(quán)等主要問題均有爭議本案判決全面客觀地認定了事實,從法律、司法解釋和相關(guān)規(guī)定入手,界定性質(zhì),明確要件,細致分析,綜合評判,說理嚴(yán)謹充分。一審宣判后,被告請求在審判案件的合議庭見證下自動履行判決義務(wù),原告公司及其部分職工專門到法院致謝,實現(xiàn)了法律效果和社會效果的統(tǒng)一。
  
5
、干擾搜索引擎服務(wù)不正當(dāng)競爭糾紛案
  
  北京百度網(wǎng)訊科技有限公司訴中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司、青島奧商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司山東省分公司、青島鵬飛國際航空旅游服務(wù)有限公司不正當(dāng)競爭糾紛上訴案【山東省高級人民法院(2010)魯民三終字第5-2號民事判決書】
  
  【案情摘要】北京百度網(wǎng)訊科技有限公司(以下簡稱百度公司)是國內(nèi)知名的中文搜索引擎服務(wù)提供商。青島奧商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡稱奧商公司)在中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司(以下簡稱聯(lián)通青島公司)的合作下,開展網(wǎng)絡(luò)直通車業(yè)務(wù),其提供的搜索通服務(wù)可以實現(xiàn)如下效果:在聯(lián)通青島公司所提供的網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)網(wǎng)絡(luò)區(qū)域內(nèi),當(dāng)網(wǎng)絡(luò)用戶在互聯(lián)網(wǎng)上登錄百度公司搜索引擎網(wǎng)站進行關(guān)鍵詞搜索時,優(yōu)先出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)直通車廣告位(5秒鐘展現(xiàn)),網(wǎng)絡(luò)用戶可以點擊該廣告位直接進入宣傳網(wǎng)站新窗口,同時在5秒后原搜索窗口自動展示原始搜索請求的搜索結(jié)果。百度公司以上述行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭為由向青島市中級人民法院提起訴訟。
  
  一審法院認為,奧商公司和聯(lián)通青島公司在聯(lián)通青島公司提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)的區(qū)域內(nèi),對于網(wǎng)絡(luò)用戶針對百度網(wǎng)站所發(fā)出的搜索請求進行了人為干預(yù),使干預(yù)者想要發(fā)布的廣告頁面在正常搜索結(jié)果頁面出現(xiàn)前強行彈出。該干預(yù)行為系利用搜索服務(wù)提供者的服務(wù)行為為自己牟利,易使網(wǎng)絡(luò)用戶誤認為該強制彈出的廣告頁面為搜索服務(wù)提供者發(fā)布,并影響了搜索服務(wù)提供者的服務(wù)質(zhì)量,損害了其合法權(quán)益,違反了誠信原則和公認的商業(yè)道德,根據(jù)反不正當(dāng)競爭法第二條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)認定其構(gòu)成不正當(dāng)競爭。遂判決奧商公司、聯(lián)通青島公司停止針對百度公司的不正當(dāng)競爭行為,賠償經(jīng)濟損失20萬元并消除影響。山東省高級人民法院二審維持了一審判決。
  
  【典型意義】本案是網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下出現(xiàn)的新類型的不正當(dāng)競爭糾紛,引發(fā)了網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注。本案既涉及較為復(fù)雜的法律問題,即對反不正當(dāng)競爭法上的競爭關(guān)系的理解以及原則條款的適用,又涉及較為疑難的技術(shù)事實查明問題,即在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)條件下如何認定不當(dāng)干預(yù)行為的實施主體。本案裁決關(guān)于反不正當(dāng)競爭法上的競爭關(guān)系不以經(jīng)營者屬同一行業(yè)或服務(wù)類別為限的認定以及對反不正當(dāng)競爭法原則條款的正確運用和把握,進一步深化和豐富了對反不正當(dāng)競爭法的理解。原審法院在審理過程中,發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專家證人的作用,合理運用證明責(zé)任規(guī)則,解決了技術(shù)事實查明問題,對同類案件的審理具有較強的借鑒意義。該案的裁決對規(guī)范網(wǎng)絡(luò)競爭秩序具有很好的導(dǎo)向作用。

 

6、紅肉蜜柚植物新品種權(quán)屬案
  
  林金山訴福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹所、陸修閩、盧新坤植物新品種權(quán)屬糾紛上訴案【福建省高級人民法院(2010)閩民終字第436號民事判決書】
  
  【案情摘要】原告林金山以其應(yīng)為被告福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹所(以下簡稱果樹所)、陸修閩、盧新坤所獲紅肉蜜柚植物新品種權(quán)的權(quán)利人之一為由,向福建省福州市中級人民法院提起訴訟,請求判令其為該品種權(quán)的品種權(quán)人。
  
  一審法院認為,林金山發(fā)現(xiàn)了可培育紅肉蜜柚植物新品種的種源,為后續(xù)培育新品種做出了重大貢獻,同時林金山成功地對該變異品種進行了嫁接、培育。為保護農(nóng)民育種的合法權(quán)利和研究人員育種的積極性,林金山亦應(yīng)享有紅肉蜜柚植物新品種權(quán)。遂判決林金山享有紅肉蜜柚植物新品種權(quán),駁回林金山的其他訴訟請求。果樹所、陸修閩不服該判決,上訴至福建省高級人民法院。
  
  二審法院認為,林金山在其生產(chǎn)果園發(fā)現(xiàn)可用于培育紅肉蜜柚植物新品種的種源,為此后紅肉蜜柚品種選育、品種權(quán)申請,以及最終取得紅肉蜜柚品種權(quán)作出了應(yīng)有的貢獻。在果樹所與案外人簽訂的《科技合作協(xié)議》以及向福建省非主要農(nóng)作物品種認定委員會提交的《福建省非主要農(nóng)作物品種認定申請書》中,均將林金山列為育種人之一。由此可見,在本案紅肉蜜柚的育種過程中,果樹所始終將林金山視為共同育種人。植物新品種保護條例規(guī)定,委托育種或者合作育種,品種權(quán)的歸屬由當(dāng)事人在合同中約定;沒有合同約定的,品種權(quán)屬于受委托完成或者共同完成育種的單位或者個人,林金山作為紅肉蜜柚的共同育種人,亦應(yīng)享有該品種權(quán)。遂判決駁回上訴,維持原判。
  
  【典型意義】本案涉及植物新品種權(quán)屬糾紛中較為普遍的問題,社會關(guān)注度高。本案判決對于育種活動中,如何依法合理保護種源發(fā)現(xiàn)者、實質(zhì)參與者的合法利益,具有重要意義。
  
7
LED照明用集成電路布圖設(shè)計案
  
  華潤矽威科技(上海)有限公司訴南京源之峰科技有限公司侵犯集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)糾紛案【南京市中級人民法院(2009)寧民三初字第435號民事判決書】
  
  【案情摘要】華潤矽威科技(上海)有限公司(以下簡稱矽威公司)享有用于LED照明用的PT4115集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)。南京源之峰科技有限公司(以下簡稱源之峰公司)與案外人華潤半導(dǎo)體國際有限公司(以下簡稱華潤半導(dǎo)體公司)訂立協(xié)議開發(fā)1360集成電路。源之峰公司對矽威公司銷售的PT4115芯片進行了反向剖析,形成1360集成電路的布圖設(shè)計,并提供給華潤半導(dǎo)體公司,獲得10萬元設(shè)計費。華潤半導(dǎo)體公司委托第三方生產(chǎn)1360管芯并優(yōu)先銷售給源之峰公司,源之峰公司將管芯封裝后,編碼成68086807等系列集成電路向市場銷售并獲利。矽威公司以源之峰公司侵犯其集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)為由,向江蘇省南京市中級人民法院提起訴訟。
  
  該院認為,源之峰公司接受委托制作的布圖設(shè)計及其銷售的集成電路含有的布圖設(shè)計均與矽威公司享有專有權(quán)的涉案布圖設(shè)計相同。因此,源之峰公司通過反向剖析的手段,復(fù)制了涉案PT4115布圖設(shè)計的全部,并提供給華潤半導(dǎo)體公司進行商業(yè)利用,未經(jīng)權(quán)利人許可,其行為構(gòu)成對PT4115布圖設(shè)計專有權(quán)的侵害;同時,源之峰公司為商業(yè)目的,銷售了含有其非法復(fù)制的布圖設(shè)計的集成電路,亦構(gòu)成對PT4115布圖設(shè)計專有權(quán)的侵害。遂判決源之峰公司立即停止侵犯PT4115集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)的行為、賠償矽威公司經(jīng)濟損失以及矽威公司為制止侵權(quán)行為所支付的合理費用共計23萬余元。雙方當(dāng)事人均未上訴。
  
  【典型意義】本案是侵犯集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)糾紛的典型案例,涉及權(quán)利保護范圍的確定、侵權(quán)判定方法等基本法律問題,為此類案審理提供了寶貴的經(jīng)驗,也是人民法院司法保護集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)的具體體現(xiàn),得到該行業(yè)的普遍認可。

 

二、知識產(chǎn)權(quán)行政案件(2件)
  
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、本田汽車外觀設(shè)計專利無效案
  
  本田技研工業(yè)株式會社訴國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、第三人石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司、河北新凱汽車制造有限公司破產(chǎn)清算組外觀設(shè)計專利權(quán)無效行政糾紛再審案【最高人民法院(2010)行提字第3號行政判決書】
  
  【案情摘要】本田技研工業(yè)株式會社(以下簡稱本田株式會社)是汽車外觀設(shè)計專利權(quán)(簡稱本專利)的專利權(quán)人。石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司(以下簡稱雙環(huán)公司)、河北新凱汽車制造有限公司破產(chǎn)清算組(以下簡稱新凱公司)分別向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(以下簡稱專利復(fù)審委員會)申請宣告本專利無效。專利復(fù)審委員會認為,本專利與對比文件(簡稱證據(jù)1)屬于相近似的外觀設(shè)計,決定宣告本專利無效。本田株式會社不服該無效決定,向北京市第一中級人民法院提起訴訟。
  
  一審法院認為,本專利與證據(jù)1的外觀設(shè)計雖存在一定的差別,但屬于局部的細微差別,且對于汽車整體外觀而言,一般消費者更容易對汽車整體的設(shè)計風(fēng)格,輪廓形狀、組成部件的相互間比例關(guān)系等因素施以更多注意,二者的上述細微差別尚不足以使一般消費者對兩者整體外觀設(shè)計產(chǎn)生明顯的視覺差異。因此,本專利與證據(jù)1屬于相近似的外觀設(shè)計,本專利應(yīng)被宣告無效。遂判決維持專利復(fù)審委員會的無效決定。本田株式會社不服一審判決,提起上訴。北京市高級人民法院二審支持一審法院有關(guān)本專利與證據(jù)1屬相近似的外觀設(shè)計的認定,判決駁回上訴,維持原判。
  
  本田株式會社不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院裁定提審本案,并認為,訴爭類型汽車外觀設(shè)計的整體,不僅包括汽車的基本外形輪廓以及各部分的相互比例關(guān)系,還包括汽車的前面、側(cè)面、后面等,應(yīng)當(dāng)予以全面觀察。在綜合判斷時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)訴爭類型汽車的特點,權(quán)衡諸部分對汽車外觀設(shè)計整體視覺效果的影響。就本案訴爭的汽車類型而言,因此類汽車的外形輪廓都比較接近,故該共性設(shè)計特征對于此類汽車一般消費者的視覺效果的影響比較有限。相反,汽車的前面、側(cè)面、后面等部位的設(shè)計特征的變化,則會更多地引起此類汽車一般消費者的注意。這些差別對于本案訴爭類型汽車的一般消費者而言是顯而易見的,足以使其將本專利圖片所示汽車外觀設(shè)計與證據(jù)1汽車外觀設(shè)計的整體視覺效果區(qū)別開來。因此,上述差別對于本專利與證據(jù)1汽車外觀設(shè)計的整體視覺效果具有顯著的影響,二者不屬于相近似的外觀設(shè)計。遂撤銷專利復(fù)審委員會無效決定及原一、二審判決。
  
  【典型意義】關(guān)于2000年修正的專利法第二十三條規(guī)定的外觀設(shè)計相同或者相近似的判斷方法,實踐中一直存在不同的觀點。本案裁判進一步予以明確,即基于被比設(shè)計產(chǎn)品的一般消費者的知識水平和認知能力,對被比設(shè)計與在先設(shè)計進行整體觀察、綜合判斷兩者的差別對于產(chǎn)品外觀設(shè)計的視覺效果是否具有顯著影響。本案裁判有助于法律適用標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。
  
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、杏花村商標(biāo)異議復(fù)審案
  
  山西杏花村汾酒廠股份有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會、第三人安徽杏花村集團有限公司商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛上訴案【北京市高級人民法院(2010)高行終字第1118號行政判決書】
  
  【案情摘要】第147571杏花村杏花村牌及圖商標(biāo)(即引證商標(biāo)一)于19801215申請注冊,核定使用商品為第33類的白酒,199749被商標(biāo)局認定為馳名商標(biāo),現(xiàn)注冊人為山西杏花村汾酒廠股份有限公司(以下簡稱山西杏花村公司)。2002228,安徽杏花村集團有限公司在第31類的樹木、谷(谷類)、釀酒麥芽等商品上提出第3102476杏花村商標(biāo)(即被異議商標(biāo))注冊申請。山西杏花村公司向國家工商行政管理總局商標(biāo)局(以下簡稱商標(biāo)局)提出異議。商標(biāo)局裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。山西杏花村公司不服向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(以下簡稱商標(biāo)評審委員會)申請復(fù)審。2010111,商標(biāo)評審委員會作出裁定:對被異議商標(biāo)在樹木、谷(谷類)等商品上予以核準(zhǔn)注冊,在釀酒麥芽商品上不予核準(zhǔn)注冊。山西杏花村公司不服,向北京市第一中級人民法院提起訴訟。一審法院判決維持商標(biāo)評審委員會第186號裁定。山西杏花村公司不服,向北京市高級人民法院提起上訴。
  
  二審法院認為:杏花村與酒的聯(lián)系,并非始自山西杏花村公司對引證商標(biāo)的使用、宣傳。杜牧的著名詩句早已使人們將杏花村與酒商品聯(lián)系在一起,山西杏花村公司利用這種早已存在的聯(lián)系建立引證商標(biāo)一在酒類商品尤其是汾酒商品上的知名度并使之成為馳名商標(biāo),但由此對引證商標(biāo)一的保護也不應(yīng)不適當(dāng)?shù)財U大,尤其是不應(yīng)當(dāng)禁止他人同樣地從杜牧詩句這一公眾資源中獲取、選擇并建立自己的品牌,只要不會造成對引證商標(biāo)一及山西杏花村公司利益的損害即可。安徽杏花村集團公司在樹木、谷(谷類)等商品上申請注冊被異議商標(biāo),并不足以導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認為該商標(biāo)與引證商標(biāo)一存在相當(dāng)程度的聯(lián)系,從而減弱引證商標(biāo)一的顯著性或不當(dāng)利用引證商標(biāo)一的市場聲譽。被異議商標(biāo)的申請、注冊未違反商標(biāo)法第十三條第二款的規(guī)定。因此判決維持一審判決。
  
  【典型意義】根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定,已注冊的馳名商標(biāo)可以禁止他人在不相同或者不類似商品上注冊和使用,但其前提是會誤導(dǎo)公眾,致使馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害。因此,對于馳名商標(biāo)并非當(dāng)然可以將其保護擴展至所有商品類別。本案判決進一步明確指出,只有足以使相關(guān)公眾認為對使用訴爭商標(biāo)的注冊、使用人和馳名商標(biāo)注冊人具有的相當(dāng)程度的聯(lián)系,從而減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽,或者不當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽的情形,馳名商標(biāo)注冊人才能禁止他人注冊和使用。本案二審判決對于在具體情形下如何判斷是否對馳名商標(biāo)造成損害作出了合理的分析,對于解決此類問題有一定的指導(dǎo)意義。此外,二審判決還明確了商標(biāo)獨創(chuàng)性和顯著性的關(guān)系,認為商標(biāo)的獨創(chuàng)性雖然能夠影響商標(biāo)的顯著性程度,但并不能因沒有獨創(chuàng)性就認定缺乏顯著性或顯著性較弱。馳名商標(biāo)已為中國相關(guān)公眾廣為知曉,當(dāng)然具有較強顯著性,此時其商標(biāo)是否為商標(biāo)注冊人所獨創(chuàng)并不會對馳名商標(biāo)保護范圍有太大影響。

 

三、知識產(chǎn)權(quán)刑事案件(1件)
  
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、制售假冒洋酒案
  
  劉兆龍假冒注冊商標(biāo)罪案【北京市大興區(qū)人民法院(2010)大刑初字第320號刑事判決書】
  
  【案情摘要】被告人劉兆龍系自原籍來京務(wù)工人員。20093月至9月,被告人劉兆龍在北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)海子角村平房一條10排其暫住地,未經(jīng)注冊商標(biāo)權(quán)人許可,自行購買原料酒、酒瓶、酒蓋、包裝箱、封蓋機等物品后,通過灌裝方式自制芝華士、紅牌、黑牌、人頭馬、百齡壇、杰克丹尼、馬爹利、軒尼詩、皇家禮炮酒,通過物流托運方式銷往鄭州、石家莊、西寧等地,經(jīng)營數(shù)額達201507元。2009912,公安機關(guān)在檢查過程中將劉兆龍查獲,起獲酒瓶、包裝箱、原料酒、封蓋機、未及銷售的部分酒水等物。
  
  法院經(jīng)審理后認為,被告人劉兆龍未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo),且假冒兩種以上注冊商標(biāo),非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上,其行為已構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪,系情節(jié)特別嚴(yán)重,依法判決被告人劉兆龍犯假冒注冊商標(biāo)罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣十五萬元。
  
  【典型意義】本案是一起典型的知識產(chǎn)權(quán)刑事司法保護案例,尤其是罰金與徒刑并處,且罰金較重,有利于從源頭遏制被告人再犯的可能性。本案充分體現(xiàn)了我國保護知識產(chǎn)權(quán)的決心和刑事打擊知識產(chǎn)權(quán)犯罪的力度。